институт договора в гражданском праве
Анализ института договора в гражданском праве РФ
Понятие гражданско-правового договора, его юридическая природа, функции и классификация. Виды и условия договорных правоотношений в Российской Федерации. Характеристика и назначение судебных актов, связанных с изменением и расторжением договоров.
Рубрика | Государство и право |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.09.2016 |
Размер файла | 26,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
При выявлении юридической сущности договора на 1-ый проект нужно ставить не правоустанавливающий нрав договора, как поступают некоторые авторы, потому как права и повинности могут проистекать из разных правовых причин, а усматривать сущность договора в соглашении его соучастников. Конкретно соглашение сторон, в базе которого лежат их воля и самостоятельность, выражает специфику договора как правового института и предопределяет возможности, значение и специфики договорной формы взаимоотношений.
Правовая регламентация договорных взаимоотношений постоянно чрезвычайно главна, ибо конкретно затрагивает интересы большей численности соучастников гражданского оборота. Отмеченные суждения доказывают и актуальность этого исследования.
Объектом этой работы считается институт договора в гражданском праве Рф. Предметом же считаются нормы гражданского законодательства, материалы судебной практики, учебные, научные и справочные материалы.
Целью этой работы считается всесторонний анализ института договора в гражданском праве Рф. К задачам вполне возможно отнести:
— определение понятия договора в гражданском праве России;
— определение функций договора;
— определение принципа свободы договора.
Методологическую базу исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы.
К общенаучным способам исследования вполне возможно отнести способы анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, формально-логический способ. К частнонаучным способам исследования относится, формально-юридический метод.
1. Понятие гражданско-правового договора
Отсюда следует, что участниками договора могут быть лишь субъекты гражданского права, наделенные дееспособностью и выражающие собственную волю, сам же договора подразумевает свободу и самостоятельность его сторон. Там, где такой свободы нет, договора возможен, впрочем его эффективность быстро снижается. Обширное использование и возможности договора обусловлены тем, что как правовая форма он соответствует характеру регулируемых правом человека имущественных взаимоотношений, основанных на рыночных товарно-денежных категориях, когда важны самостоятельность и инициатива соучастников финансового оборота и, а значит, кроме того некая свобода (диспозитивность) правового регулировки. Эти основополагающие начала договорного права в условиях рыночной экономики закреплены ГК.[3]
Юридические плюсы договорной формы отношений появляются в ее простоте и эластичности. Договора быть может заключен любой форме, при этом меж отсутствующими контрагентами (путем переписки) либо через адепта. Начальные условия договора могут быть в последующем изменены и дополнены гранями, права соучастников договора могут быть установлены в интересах 3 лиц, что в довершение всего договора не приняли участие, либо уступлены далее третьим лицам. Все это делает договора непременным инструментом рынка.
Функции гражданско-правового договора характеризуются в литературе с отличиями, но основная масса авторов замечают присутствие последующих ключевых задач (функций) договора.
В первую очередь договора считается формой установления правовых связей меж участниками финансового оборота и причиной зарождения их обоюдных обязанностей и прав. Договора заполняет данные взаимосвязи точным содержанием и обязан обеспечивать их практическую реализацию.
Во-2-х, договора дает возможность его соучастникам квалифицировать и согласовать их обоюдные права и обязанности с учетом как необходимостей рынка, так и персональных запросов и способностей каждого из контрагентов. Данная функция договора видится особенно актуальной, так как она обеспечивает сервис договора социальных дел и необходимостей. Практическое воплощение указанной функции договора подразумевает присутствие достаточной свободы (диспозитивности) в законодательной регламентации критерий договора и предоставление его соучастникам права без помощи других характеризовать условия договора в масштабах единых предписаний закона.
В-3-х, решение договора позволяет создать для сторон актуальные правовые гарантии.[4] Это выражается в том, что договор подлежит неотъемлемому исполнению,[5] одностороннее изменение его критерий допускается лишь в конкретных случаях и только по решению суда,[6] а несоблюдение принятых по договору обещаний влечет ответственность компенсировать причиненные данным убытки.[7] Стороны могут предугадать в договоре и прочие правовые средства обеспечивания его исполнения: условие о неустойке, поручительство, гарантию. Сопутствующий договору приспособление имущественной ответственности дополняется правом расторгнуть договор при существенном несоблюдении его контрагентом.[8]
Сфера внедрения договора очень широка, у него есть возможность применяться всеми субъектами прав человека и обслуживает все сферы гражданско-правовых взаимоотношений, включая авторское право (авторские договоры, круг которых очень широк) и патентное право (лицензионные соглашения, соглашения о передаче научно-технического опыта). Совместно с тем в регламентации и условиях договора есть конкретные, время от времени немаловажные, отличия, отражающие специфики сферы его применения.[9]
2. Виды и условия договорных правоотношений
Есть 3 большие группы договорных отношений: меж бизнесменами, при участии людей, внешнеторговые, или же внешнеэкономические, договоры.[10]
Для договоров между бизнесменами отличительны установление в ГК и дополняющих его законах достаточно доскональной регламентации для решения и критерий договоров, присутствие в решении каких-либо вопросов императивного режима регулировки, а еще увеличенная обязанность за несоблюдение, выражающаяся в отходе от принципа вины и во введении штрафов за несоблюдение договорных критерий, в том числе взыскиваемых сверх возмещаемых убытков (по принципу штрафной неустойки).
Произнесённое относится в первую очередь к договорам, заключаемым муниципальными и государственными предприятиями.
Договор используется не исключительно в области имущественных взаимоотношений, основанных на применении товарно-денежных категорий (такие уговоры называются товарными), но помимо прочего для регламентации организационных взаимоотношений, когда договор ориентирован в основном на компанию следующих имущественных связей соучастников договора либо их нижестоящих текстур и определение ключевых критерий таковых связей (так именуемые организационные или же рамочные договоры).
К договору используются кроме того единые нормы ГК о сделках и обещаниях, ежели они не изменены специальными нормами о договоре.[11]. Большая часть норм данных разделов ГК имеют диспозитивный нрав, что отображает требования рыночной экономики и дает возможность соучастникам договора непринужденно характеризовать его условия с учетом собственных необходимостей и возможностей.
Общие положения части 1 ГК о договоре дополняются широким законодательством о отдельных договорах: нормами части 2 ГК и специальным законодательством о отдельных уговорах (розничной купле-продаже, поставке для муниципальных дел, домашнем подряде, транспортных договорах). Договор обязан отвечать нормам законодательства, работающим в момент его решения. Дальнейшие конфигурации законодательства оказывают большое влияние на условия состоявшегося договора исключительно в том случае, когда в законе установлено, что его действие распространяется на дела, образовавшиеся из раньше заключенных договоров.[12] Такие случаи придания правовым нормам обратной силы в работающем законодательстве в высшей степени редки.[13]
Объяснение критерий договора обязано основываться на общепризнанных способах толкования правовых предписаний, что выработаны теорией и правоприменительной практикой. В ГК даются вспомогательные указания, учитывающие природу уговора и необыкновенности его критерий, что вырабатываются по соглашению сторон.[25]
Трактование договора нужно не только для уяснения содержания его критерий. Оно потребуется для верного решения всех правовых вопросов, связанных с решением и исполнением договора, например таких, как реальность договора и срок его действия, определение вида договора, значение следующих его перемен и их действие на начальные договоренности сторон. При составлении договора на 2-ух языках (например, российском и татарском) и наличии условия о аутентичности обоих слов объяснение обязано вести к установлению идентичности подписанных слов или же присутствия меж ними расхождений.
3. Понятие системы гражданских договоров
В юридической литературе высказываются разные суждения по данному поводу. Предлагается определить правоотношения долевого участия как полный договор, и еще как договор купли-продажи имущества, которое будет сделано продавцом в будущем.[57]
Система гражданских договоров обогащается кроме того в следствии соединения в некоем правоотношении составляющих всевозможных типов (видов, подвидов) договоров, уже урегулированных гражданским правом. При данном «под деталями разных договоров имеются в виду не отдельные отделенные прямые обязанности, включенные в содержание того либо другого договора, а конкретная их совокупность, отличительная для подходящего договора»[58]. Иначе говоря, под деталями понимаются системные показатели, обусловившие выделение того или же другого договора.
От договоров, соединяющих внутри себя разные нормообразующие причины, нужно будет различать обещания, что основаны на системном показателе, включающем в роли обязательного составляющей другой системный показатель. Поглощенный следовательно системный показатель утрачивает самостоятельное правовое значение.
Процесс законодательного дизайна трудных договоров следует непрерывно. Ряд этих договоров обогатил ГК 1994 года. К примеру, в ст. 922 ГК регламентирована эта разновидность хранения, как хранение ценностей в банке с предоставлением посетителю персонального банковского сейфа. Она характеризуется тем, что посетителю предоставляется возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа без чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. При данном на банк возлагаются повинности по предоставлению посетителю сейфа и предотвращению доступа к сейфу кого-то без ведома клиента. По существу в этом договоре соединились арендное обещание по предоставлению сейфа в использование посетителю и обещание по обеспечиванию сохранности сейфа. Таким образом, законодатель оформил правовыми нормами практически сформировавшийся перемешанный договор. В это же время, «даже в случае если ограничиться лишь теми несколькими десятками типов и видов договоров, что уделены в ГК, число вероятных их сочетаний может достичь астрономической величины. Конечно, что при этих условиях законодатель заранее не может присвоить любой композиции свое название и создать для нее Особые нормы»[59]. В взаимосвязи с этим встает вопрос о том, как обеспечить соответствующим правовым регулировкой трудоемкие уговоры, не выделенные в ГК в роли самостоятельных договорных типов (видов, подвидов).
В ГК аналогичные договоры называются смешанными.[60] Тут же предвидено, что к отношениям сторон по смешанному договору используются в надлежащих частях правила о договорах, составляющие которых присутствуют в смешанном уговоре, в случае если другое не вытекает из соглашения сторон либо существа смешанного договора.
Потому что норма п. 3 ст. 421 ГК считается необыкновенно единой и вовсе не выделяет ответов на почти все вопросцы, образующиеся в ходе общего внедрения всевозможных договорных институтов, остановимся конкретнее на главных принципах взаимодействия нормообразующих показателей, соединенных в смешанном уговоре. Данные же основы могут употребляться законодателем при творении новенького вида (вида, подвида) договора на базе того или же другого смешанного правоотношения.
В первую очередь, к смешанному договору могут применяться только такие нормы, что обусловлены системными показателями, не противоречащими 1 другому.
В том случае, когда составляющие смешанного договора имеют субъективно однообразное значение, надлежит заявлять о правоотношении, в каком соединены равноправные системные показатели. Установление приоритетности норм, обусловленных этими симптомами, дает величайшие трудности. К примеру, в договоре проката средства передвижения смешиваются симптомы финансового неравенства.
На наш взгляд, аналогичные вопросы ввиду их аналитической трудности обязаны решаться на законодательном уровне или методом толкования высочайшими судебными инстанциями.
4. Принцип свободы договора
Принцип свободы договора считается одним из наиглавнейших в гражданском праве. Он состоит из 3-х элементов: свобода заключения договора, свобода выбора заключаемого договора, свобода определения содержания договора.[65]
Этот принцип вытекает из Конституции РФ,[66] совместных начал гражданского сообщества и демократического страны. Но, свободу договора не стоит абсолютизировать. Безбрежных прав как говорится быть не может; каждое субъективное право, какое количество бы полным и содержательным оно ни было, есть явная мера дозволенного поведения. Свобода договора ограничивается явными рамками, формируемыми, в частности, с учетом основ возведения системы договоров.
Право обязано рваться к выработке норм, отлично регулирующих публичные дела. Успешная регламентация поддерживается в том случае, когда, с одной стороны, выработан правовой приспособление, правильно отражающий те или же другие черты регулируемых взаимоотношений, и, с другой стороны, данный приспособление используется к тем отношениям, для регулировки которых он предназначен. В контексте возведения системы договоров это значит, что нормы, обусловленные особым системным симптомом, обязаны применяться только к тем уговорам, в каких данный показатель присутствует.[67]
Так как причины, формирующие систему договоров, существуют независимо от воли соучастников правоотношений, свобода их усмотрения ограничивается беспристрастными системными закономерностями. В первую очередь, нужно исходить из того, что к правоотношению, характеризующемуся конкретным системным показателем, обязаны применяться нормы, обусловленные данным симптомом. Изменение законодательно установленных критерий вполне возможно только в случаях, напрямик предусмотренных в законе. К примеру, предметная специфика домов (сооружений) предопределила императивное правило о том, что договор аренды дома (сооружения), заключенный на срок более 1-го года, подлежит Гос регистрации и считается заключенным с этапа такой регистрации.[68] Стороны договора аренды дома не вправе «по обоюдному согласию» обойти это предписание.
Во-2-х, контрагенты не вправе устанавливать договорные условия, противоречащие находящемуся там в обещанье системному фактору. Нормы и основы правового регулировки, обусловленные явным системным показателем, не обязаны применяться к договору, не обладающему данным признаком. Так, спецификой услуг, отличающей их от подряда, считается тогда, что работа, выполняемая по договору возмездного предложения услуг, ориентирована на достижение итога, который неотделим от процесса работы. Предписанная специфика предопределяет всевозможные основы правового регулировки этих обязанностей. В первую очередь, это касается вопросов оплаты услуг (работы), их числа и качества, также имущественной ответственности исполнителя (подрядчика). Потому что отмеченная специфика присутствует справедливо, соучастники договора возмездного предложения услуг не вправе по собственному усмотрению распространить на него подрядные нормы, отражающие исполнение работы с целью получения отделимого эффекта. И наоборот: к договору подряда не обязаны применяться нормы о предложениях, обусловленные спецификой неотделимого итога. В следствии этого ежели в уговор предложения услуг интегрированы условия, противоречащие специфике этих правоотношений, такие условия недействительны. К примеру, потому что предметом договора предложения мед услуг считается медицинская работа, но не излечение больного, стороны не вправе включать в договор условие о имущественной ответственности медицинского работника за необеспечение излечения или же о том, что плата будет произведена исключительно в случае выздоровления.[69]
Договор исполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ отличается от договора подряда креативным нравом производимой работы. Специфики работы и, в соответствии с этим, итога обусловили специфичное правовое регулировка.
Потому стороны договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ не вправе предугадывать условия, противоречащие специфике этого договора. В частности, к нему неприменимы подрядные нормы, отражающие обыкновенный (нетворческий) характер производимой работы.
В-3-х, стороны не вправе заключать договор, базирующийся на показателе, который по прямому указанию законодателя не имеет возможности находиться в том или же ином правоотношении. К примеру, обещание, нацеленное на предложение услуг по совершению сделки от своих данных (договор комиссии), сообразно ГК быть может лишь возмездным. Законодатель не допускает правоотношений, в каких предписанная тенденцию смешивается с симптомом безвозмездности.[70] В следствии этого стороны не вправе сделать вывод договор «безвозмездной комиссии».
Подводя результат, нужно будет отметить последующее. Большая часть уговоров имеют всепригодный характер, им предоставляется возможность заключаться как бизнесменами, так и уроженцами. Но какие-либо договоры уготованы лишь для бизнесменов, к примеру поставка,[71] соглашения о разделе продукции, или же в роли основного исполнителя в них обязан непременно выступать предприниматель: энергоснабжение,[72] страхование.[73]
Обилие использующихся договоров потребует их разграничения и классификации, что нужно будет для следующего улучшения законодательства, нахождения норм применимого к договору права и именно тем верного определения прав и обязанностей участвующих в договоре сторон.
Отдельные типы договоров излагаются в ГК по классической для прав человека схеме, которая отображает их значение и стала для юрисконсультов обычной. Поначалу даются нормы о более существенных и известных договорах, нацеленных на передачу права принадлежности (купля-продажа и ее разновидности, мена, дарение), далее договорах о потреблении посторонним имуществом (аренда и ее виды), дальше уговорах о исполнении работ (подряд), перевозках, хранении и прочих наименее известных договорах.
Уровень законодательной регламентации в ГК отдельных договоров считается разным. Некие сравнимо обыкновенные договоры (дарение, рента, мена, безвозмездное потребление, поручение) почти что урегулированы в ГК исчерпывающим образом. Но в отношении основной массы иных договоров ввиду их трудности нужна добавочная регламентация в законах и подзаконных актах.[75]
Почти все договоры подчинены совокупным положениям ГК о обещаниях, впрочем они имеют солидные специфики и возымели урегулирование в нормах Особых законов (законах о взаимосвязи, туризме, интеллектуальной собственности) и актах Правительства РФ. В интересах единства гражданского законодательства главные положения о этих договорах явствовало бы в последующем включить в систему уговоров, предусмотренных ГК.
правовой юридический договор судебный
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в последней ред. от 06.04.2011 №65-ФЗ)// Российская газета, N 238-239, 08.12.1994
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в последней ред. от 07.02.2011 №4-ФЗ) //Российская газета, N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996
4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ (в последней ред. от 22.11.2010 №305-ФЗ)// Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999
6. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах. М.,Волтерс Крувер 2010, 290 с.
7. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., Юрист, 2007, 392 с.
8. Брагинский М. И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут, 1999, 362с.
9. Бессонов В.В. Гражданское право. М.: Инфа-М 2010, 784 с.
13. Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М., 2006, 780 с.
14. Иоффе О.С. Обязательственное право. 1970.. См. Избранные труды по юриспруденции в 16 томах. Новая российская энциклопедия 2007, т.4
15. Красавчиков О. А. Гражданско-правовой договор и его функции.1980. См. Избранные труды по юриспруденции в 16 томах. Новая российская энциклопедия 2007, т.4
16. Основные проблемы гражданского права. Покровский И.А. Статут, 2009, 351 с.
17. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России, издание 3 переработанное. М., Проспект, 2008, 412 с.
18. Садиков О. Н. Договор и закон в новом гражданском праве России // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2
19. Садиков О. Н. Обязательственное право. Курс лекций. М., Волтерс Крувер, 2010. 876 с.
20. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ. пособие. М.: Проспект 2009, 217 с. 21. Философия права, Попов А.А., Р/на Дону, Феникс, 2008, 780 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие и значение договоров в гражданском праве. Принцип свободы и правовое регулирование договора. Основные классификации договоров в гражданском праве. Содержание, порядок заключения и расторжения договора. Порядок заключения договора и его толкование.
курсовая работа [91,0 K], добавлен 23.01.2011
Понятие и виды гражданско-правового договора. Классификация договоров. Понуждение к заключению договора как способ защиты интересов «слабой» стороны. Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Виды толкования договора.
курсовая работа [57,8 K], добавлен 27.08.2012
Сущность и значение гражданско-правового договора в современных условиях, его место в системе принципов гражданского права Российской Федерации. Особенности реализации принципа свободы договора в российском гражданском праве. Свобода определения условий.
дипломная работа [91,5 K], добавлен 08.03.2014
Исследование понятия, значения и основных видов гражданско-правового договора. Анализ особенностей организационных, имущественных и публичных договоров. Обзор сущности договора присоединения. Заключение, содержание и форма гражданско-правового договора.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 07.12.2013
Понятие и правовая сущность гражданско-правового договора, его условия и разновидности. Классификация договоров по предмету, их содержание и условия. Условия изменения и расторжения гражданско-правового договора. Характеристика договора новации.
курсовая работа [29,2 K], добавлен 08.12.2009
Институты гражданского права
Право собственности
Право собственности – это институт, который представляет собой совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных благ и конкретным лицам возможность владеть пользоваться и распоряжаться материальными благами.
Согласно ст.8 Конституции РФ признаются и защищаются следующие виды собственности: частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (общественных организаций и собственность кооперативная). Допускается объединение видов собственности в общую собственность. Общая собственность подразделяется на 2 вида:
Имущество, которое принадлежит нескольким лицам одновременно с определением долей каждого из них – общая собственность.
Имущество без определения долей – общая совместная собственность.
При общей собственности владение, пользование и распоряжение имуществом осуществляется по соглашению всех собственников, а при отсутствии соглашение устанавливается судом по иску любого из собственников. Особенность права собственность состоит в том, что это право всегда связано с определенными вещами, имуществом, но право собственности как правоотношение, это не отношение лица к самой вещи, а отношение между людьми по поводу вещи. Это отношение между собственником, который обладает определенными правами и всеми другими членами общества, обязанными не нарушать его прав, не посягать на чужое имущество.
Право собственника состоит из совокупности трех правомочий:
Эти правомочия и характеризуют содержание права собственности. Они осуществляются собственником бессрочно, непосредственно по его усмотрению, но в определенных пределах, установленных законом.
Собственники принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе, по своему усмотрению, совершать любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом; осуществляется их собственником свободно, если это не приносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Собственник несет бремя содержания, если иное не предусмотрено законом или договором.
Риск случайной гибели или повреждение имущества несёт его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.
Правоотношение в отношении собственности включает в себя субъекты правоотношения, объекты правоотношения, содержание правоотношения и юридические факты.
Объектами право собственности являются вещи, которые делятся на группы, в зависимости от их правового режима.
Это вещи, которые составляют собственность государства: земля, воды, леса. Они предоставляются только в пользование, но можно купить землю, согласно земельному кодексу.
Вещи, которые могут приобретаться лишь по специальному разрешению (оружие, особо опасные яды, наркотики).
Вещи, которые могут приобретаться любым лицом.
Вещи индивидуально определенные и вещи, определенные родовыми признаками. Первые имеют индивидуальные признаки и их можно отличить в общей массе однородных вещей. А вторые определяются числом, весом или мерой.
Вещи делимые и неделимые. Первые можно разделить без ущерба их хозяйственного применения.
Право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя. Право собственности на плоды, доходы и т.д.
Право собственности на вещь может быть приобретено в результате договора купли-продажи, дарения и т.д.
Право собственности на здание, сооружение и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Законодательство предусматривает защиту прав собственности. Защита прав собственности осуществляется посредством предъявления иска:
Иск можно подать в арбитражный суд, третейский суд, суд общей юриспруденции и в мировой суд.
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и порядок заключения
Договор выступает важнейшим средством индивидуального правового регулирования имущественных и неимущественных отношений. Он ведет к установлению юридической связи между его участниками.
Договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Иными словами, об осуществлении определенных действий.
Субъекты гражданского права свободны в заключении договора. Понуждения к заключению договора не допускаются. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Содержание договора составляют условия, определяющие права и обязанности его сторон. Они устанавливаются по усмотрению сторон за исключением случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Условия договора делятся на: существенные, предписываемые, отсылочные и др. Существенные условия — это такие условия, которые необходимы для договоров данного вида. К их числу относятся предмет договора, цена (размер платы, подлежащей внесению). Нередко таким условием признают сроки.
Предписываемыми являются условия, необходимость включения которых в текст договора предусмотрена законодательством (такие условия, в основном, устанавливаются по договорам о поставках продукции).
Отсылочные условия — это такие условия, когда в договоре имеется отсылка на разнообразные нормативные акты, содержащие требования к отдельным видам договоров (перевозки грузов, расчетов в народном хозяйстве и т.д.).
Договоры классифицируются по определенным признакам. В зависимости от имуществе иного предоставления договоры бывают возмездные и безвозмездные. По возмездному договору имущественное предоставление одной стороны имеет встречное имущественное предоставление другой (договор купли-продажи, мены и др.). В безвозмездном договоре встречное предоставление отсутствует (договор дарения).
В новом ГК РФ введена категория публичного договора. Это договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые организация должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, гостиничное обслуживание и т.д.).
Договор заключается посредством направления оферты (предложения) заключить договор одной стороной и ее акцепта (принятия предложения) другой. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если же в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (договор дарения, займа, хранения). Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации (например, договоры о продаже недвижимости).
Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как предложения делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
Обязательственные отношения в гражданском праве
Обязательство представляет собой разновидность гражданских правоотношений. Это отношение лиц, урегулированное нормами обязательственного права. В данном случае речь идет именно о правовых, а не о фактических отношениях, поскольку участники обязательств имеют права и обязанности, исполнение которых обеспечивается мерами принудительного характера.
Обязательства относятся к группе имущественных правоотношений, причем это типичное относительное правоотношение, так как они всегда характеризуются конкретным субъектным составом, полной определенностью участников.
Таким образом, обязательство — это относительное имущественное правоотношение, в котором одно лицо (должник) обязан совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Содержание обязательства составляют действия, которые должник обязан совершить или от совершения которых должен воздержаться. Если должник должен совершить какие-либо действия, мы говорим об обязательствах с положительным содержанием, и, наоборот, при воздержании должником от совершения действий — об обязательствах с отрицательным содержанием. Обязательства с положительным содержанием бывают простые и альтернативные.
Субъекты обязательства — кредитор и должник — называются сторонами в обязательстве. В обязательстве может быть один кредитор и один должник, причем во многих обязательствах одна и та же сторона может одновременно быть и должником, и кредитором (например, договор купли-продажи, аренды и др.) В обязательстве может быть и множественность лиц (множественность должников — пассивная множественность; множественность кредиторов — активная множественность; смешанная множественность).
Перемена лиц в обязательстве возможна при уступке требования и переводе долга. Кредитор может передать свое требование другому лицу без согласия должника. Не допускается передача прав, связанных с личностью кредитора (требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью).
Перемена должника или перевод долга допускается только с согласия кредитора.
Исполнение обязательств
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что обязательства подлежат исполнению надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Закон не допускает односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий за исключением случаев, предусмотренных законом.
Исполнение обязательств означает совершение должником в пользу кредитора определенного действия (передача вещи, выполнение работы, оказание услуги и др.) или воздержание от совершения действия. Для достижения цели, ради которой устанавливается обязательство, оно должно быть исполнено надлежащим образом. Надлежащее исполнение обязательства — это исполнение его в соответствии с условиями и требованиями закона, а отсутствие таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Обязательство считается исполненным надлежащим образом, если соблюдены все требования, предъявляемые к сторонам, предмету, времени (сроку) и месту исполнения данного обязательства. Исполнение, произведенное с нарушением любого из перечисленных требований, признается ненадлежащим и влечет за собой гражданско-правовую ответственность.
По общему правилу, исполнение должно производиться лично должником или его представителем и вручено лично кредитору или управомоченному им на это лицу. Однако должник может возложить исполнение обязательства на третье лицо, если из закона, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
Надлежащее исполнение по предмету означает, что должник представил кредитору то материальное благо, которое предусмотрено обязательством (товар, деньги, работа, услуги и др.). Особенно важно соблюдение о качестве предмета исполнения, а также количественных показателей.
Должник должен совершить исполнение обязательства в срок, указанный в договоре. Если же в обязательстве не предусматривается срок его исполнения и не содержатся условия, позволяющие определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Срок исполнения обязательства может быть определен и моментом востребования. В обоих этих случаях должник обязан исполнить обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Исключение составляют обязательства, из существа которых возникает необходимость немедленного исполнения по требованию кредитора (например, требование выдать, пальто, сданное на хранение в гардероб организации).
Досрочное исполнение обязательства допускается, если иное не предусмотрено законом, условиями обязательства либо вытекает из его существа.
Местом исполнения обязательства считается место, в котором должник обязан совершить действие, составляющее предмет обязательства, а кредитор — принять исполнение. Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может явствовать из обычаев делового оборота или существа обязательства. Однако, если место исполнения обязательства не определено ни одним из указанных способов, то оно определяется по правилам, установленным ст.316 ГК, в соответствии с которой исполнение должно быть произведено:
Обеспечение исполнения обязательств
Законом предусмотрены следующие способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток. Законом или договором могут устанавливаться и другие способы (ст. 329 ГК РФ).
Неустойкой (штрафом, пеней) признается установленная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательства заключается в том, что должник передает кредитору имущество, стоимость которого покрывает сумму долга. Кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. При этом он имеет преимущество перед другими кредиторами должника (залогодателя). Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного имущества, как правило, по решению суда. Предметом залога может быть любое; имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования). Не могут быть предметом залога имущество, изъятое из оборота, требования, неразрывно связанные с личностью кредитора (требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и др.). Не допускается также залог отдельных видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание.
Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме, а в случаях, указанных в законе, требуется его нотариальное заверение под страхом недействительности (ст. 339 ГК РФ).
Исполнение обязательства может быть обеспечено поручительством. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства полностью или в части. Договор поручительства должен заключаться в письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность договора поручительства.
В качестве способа обеспечения исполнения обязательства выступает банковская гарантия. Для участников банковской гарантии применяется специфическая терминология. Банк выступает гарантом, должник — принципалом, а кредитор — бенефициаром. Банковская гарантия заключается в том, что банк за определенное вознаграждение по просьбе принципала дает письменное обязательство бенефициару уплатить ему денежную сумму по его письменному требованию. Ответственность банка ограничивается только суммой, указанной в гарантии. Она может не покрывать суммы основного обязательства.
Задаток — это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон другой стороне в счет причитающихся с нее по договору платежей. Кроме того, задаток является доказательством заключения договора и способом обеспечения исполнения обязательства. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме, если данное требование не выполнено, уплаченная сумма считается авансом, пока не доказано иное. если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх задатка, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если стороны не предусмотрели в договоре иное (ст. 381 ГК).
Наследственное право как подотрасль гражданского права
Наследование — это переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам.
Б зависимости от основания наследования выделяют два вида наследования:
Наследство — принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т. ч. имущественные права и обязанности.
Открытием наследства признается возникновение наследственного правоотношения в результате наступления определенных юридических фактов:
Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если по-следнее место жительства неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества.
Наследодателем является лицо (любое физическое лицо, в т. ч. недееспособное и несовершеннолетнее), имущество которого после его смерти переходит к другим лицам.
Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.
Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота (физические и юридические лица, Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные образования).
Наиболее распространено наследование по завещанию. Завещание составляется в письменной форме, заверяется у нотариуса (или у лиц, приравненных по закону для удостоверения завещания к нотариусам, например главврачей больниц, капитанов кораблей, и т. д.). При наличии завещания наследование осуществляется по воле наследодателя, кроме случаев предоставления части наследства другим лицам в силу требований закона (например обязательная доля наследства предусмотрена для нетрудоспособных иждивенцев и т. д.).
При отсутствии завещания наследование осуществляется по закону путем призвания к наследству круга наследников в соответствии с очередностью, установленной ГК РФ.
Наследники каждой очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.
Наследование по праву представления — переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его соответствующим потомкам.
Установлены следующие очередности призвания наследников:
Нетрудоспособные иждивенцы — нетрудоспособные лица, находящиеся на полном содержании наследодателя или получающие от него помощь, которая является для них постоянным или основным источником средств к существованию.
Нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками призываемой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.