Интеллектуальная собственность что это
Интеллектуальная собственность что это
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4)
18 декабря 2006 года N 230-ФЗ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 ноября 2006 года
8 декабря 2006 года
Гражданского кодекса РФ
введены в информационный банк отдельными документами
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 318-ФЗ,
от 30.06.2008 N 104-ФЗ, от 08.11.2008 N 201-ФЗ, от 21.02.2010 N 13-ФЗ,
от 24.02.2010 N 17-ФЗ, от 04.10.2010 N 259-ФЗ, от 08.12.2011 N 422-ФЗ,
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 02.07.2013 N 187-ФЗ, от 23.07.2013 N 222-ФЗ,
от 12.03.2014 N 35-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ, от 29.06.2015 N 205-ФЗ,
от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 28.11.2015 N 342-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ,
от 30.12.2015 N 431-ФЗ, от 03.07.2016 N 314-ФЗ, от 28.03.2017 N 43-ФЗ,
от 01.07.2017 N 147-ФЗ, от 14.11.2017 N 319-ФЗ, от 05.12.2017 N 381-ФЗ,
от 23.05.2018 N 116-ФЗ, от 27.12.2018 N 549-ФЗ, от 18.07.2019 N 177-ФЗ,
от 26.07.2019 N 230-ФЗ, от 20.07.2020 N 217-ФЗ, от 31.07.2020 N 262-ФЗ,
от 22.12.2020 N 456-ФЗ, от 30.12.2020 N 527-ФЗ, от 30.04.2021 N 107-ФЗ,
от 11.06.2021 N 212-ФЗ, от 11.06.2021 N 213-ФЗ, от 11.06.2022 N 176-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ
от 13.12.2016 N 28-П, от 24.07.2020 N 40-П, от 16.06.2022 N 25-П)
Какие виды объектов интеллектуальной собственности существуют
Интеллектуальная собственность (ИС) – это форма нематериального актива. Это результат творчества, открытия, произведения. На физическом уровне ИС может не существовать, однако это не мешает активу приносить прибыль. Следовательно, интеллектуальные объекты подлежат учету.
Вопрос: Как передаются права на объекты интеллектуальной собственности?
Посмотреть ответ
Понятие интеллектуальной собственности
ИС – это итог деятельности интеллектуального характера, охраняемый нормативными актами (статья 1125 ГК РФ). Интеллектуальная собственность отличается этими характеристиками:
Не все материальные активы могут считаться интеллектуальной собственностью. Объекты ИС перечислены в статье 1225 ГК РФ. Если актив не входит в перечень, установленный законом, он не может считаться ИС. То есть этим активом может пользоваться любой человек.
Вопрос: Как отразить в учете организации (пользователя) уплату патентной пошлины за государственную регистрацию предоставления права использования комплекса исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе товарного знака) по договору коммерческой концессии?
Посмотреть ответ
Объекты, представляющие ИС, могут быть совершенно разными. Однако они характеризуются рядом общих признаков:
Важная характеристика интеллектуальной собственности, подлежащей учету, – возможность извлекать с помощью нее прибыль.
К СВЕДЕНИЮ! Под правом на объект ИС понимается целая совокупность прав. К примеру лицо, владеющее авторскими правами, может воспроизводить произведение, продавать его, публично демонстрировать, изменять, осуществлять прокат. Соответственно, если у лица нет прав собственности, оно не может осуществлять эти действия.
Базовые виды интеллектуальной собственности
Классифицируют ИС различные специалисты. К примеру, А.П. Сергеев, являющийся специалистом в сфере интеллектуального права, предлагает разделить активы на две категории:
Вопрос: Включается ли в расходы на оплату труда в целях налогообложения прибыли вознаграждение, выплаченное работнику (автору) за созданный им в рамках исполнения трудовых обязанностей объект интеллектуальной собственности (служебное произведение, изобретение) (ст. 255 НК РФ)?
Посмотреть ответ
Разные объекты промышленной собственности служат различным целям. К примеру, инструменты индивидуализации нужны для привлечения потребителей, обеспечения конкурентоспособности. Патенты требуются для совершенствования производства для повышения качества продукции и извлечения прибыли. Оригинальные (нетрадиционные) объекты могут служить для оптимизации производства.
ВАЖНО! Большинство объектов ИС нужно регистрировать в Федеральной службе по ИС. Однако право собственности на некоторые активы оформляется в других органах. К примеру, селекционные достижения регистрируются в Министерстве сельского хозяйства.
Прочие разновидности интеллектуальной собственности
Рассмотрим подробнее объекты, которые входят в промышленную группу интеллектуальной собственности:
Объектом авторских прав может быть книга, картина, пантомима, архитектурные идеи и прочее.
Виды интеллектуальной собственности в зависимости от правового режима
Объекты ИС подразделяются на виды:
Различать объекты индивидуальной собственности важно, так как в отношении каждой группы предметов действуют свои нормы. Некоторые объекты не требуется регистрировать специально. Другие предметы нужно регистрировать сразу в нескольких органах.
Что такое интеллектуальная собственность?
Понятие «интеллектуальная собственность» до конца ХХ века четко не формулировалось, оно использовалось юристами и экономистами только в качестве теоретических рассуждений. Однако в 1967 году в Стокгольме была утверждена Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). С этого времени понятие стало активно развиваться, включая в себя все новые результаты умственного человеческого труда.
С активным развитием интернета и социальных сетей сталкиваться с нарушениями права собственности на текстовый, фото и видео контент приходится все чаще. Создатели зачастую не знают, как размещать материалы в сети таким образом, чтобы их никто не смог присвоить. Если вы столкнулись с присвоением ваших авторских лавров кем-то другим, обратитесь за консультацией к грамотным юристам, специализирующимся на подобных вопросах.
Что такое интеллектуальная собственность
Согласно определению ВОИС (на английском языке данная аббревиатура выглядит как WIPO), интеллектуальная собственность представляет собой право на результаты творения человеческого разума. Ст. 1225 ГК РФ раскрывает это определение, уточняя, что, помимо результатов умственной деятельности, это понятие включает в себя и средства индивидуализации. И то, и другое охраняется законом.
Также ГК РФ добавляет к определению признаки интеллектуальной собственности, для более корректной трактовки и определения принадлежности конкретного предмета к понятию. Вот эти признаки:
Последний пункт стремительно теряет свою актуальность с появлением все новых средств индивидуализации. Таких, например, как имя домена или ник, аватар. Однако на текущий момент в России защитить права можно только на прописанные в ГК РФ объекты.
Виды интеллектуальной собственности
Как уже было отмечено ранее, в России к объектам интеллектуальной собственности относятся только те, которые закреплены в ст. 1225 ГК РФ. Все остальные не могут быть признаны таковыми, а следовательно, их защита на законодательном уровне не подразумевается.
Авторское право. Это юридический термин, который закрепляет за авторами право на созданные ими произведения. Помимо литературных творений (текстов, рассказов, романов, пьес и так далее), к авторскому праву относят такие объекты как музыкальные произведения, картины и скульптуры, фильмы и видеоролики, компьютерные программы и базы данных, рекламную продукцию, карты и чертежи.
Авторские права возникают автоматически при создании объекта. Они сохраняются за автором на протяжении всей его жизни. За каждым человеком ГК РФ закрепляет право предъявить претензии в случае установления факта использования материалов или их части другими людьми без ссылки на автора или без официально оформленного разрешения.
Смежные права. Как следует из названия, к ним относят права, смежные с авторскими. Здесь имеется в виду возможность распоряжаться объектом интеллектуальной собственности для исполнителей, создателей фонограмм, аранжировок, ремиксов, для издателей, переводчиков и так далее.
Смежные права возникают по правилам, аналогичным авторским. Однако стоит помнить, что их появление возможно только в том случае, если на это было дано согласие автора. Например, воспроизведение музыкального произведения возможно только при наличии лицензионного договора. При его отсутствии такие действия будут трактоваться как нарушение авторских прав.
Исключением являются произведения фольклора. На них смежные права можно обрести без дополнительных документов. Также исключениями являются произведения, авторов которых нет в живых (в случае отсутствия правопреемников), так как со смертью творца авторское право прекращает свое действие, если не была оформлена его передача.
Патенты. Это понятие подразумевает право на какое-либо изобретение. При этом у создателя есть закрепленная законодательно возможность решать, кто, каким образом и когда сможет (или, наоборот, не сможет) использовать его изобретение. Для общества важным является то, что в обмен на патентное право создатель делится подробной технической документацией по созданию и работе устройства.
В патентном праве, в свою очередь, выделяют три наименования объектов интеллектуальной собственности:
Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Это общая группа, включающая в себя объекты, не подпадающие под авторские, смежные права и патенты. К ним относят:
Средства индивидуализации. Как и следует из названия, это любые объекты, которые позволяют юридическим лицам, товарам, услугам выделяться на фоне идентичных. К этой группе относят:
Для каждого вида интеллектуальной деятельности в ГК РФ закреплена своя глава, в которой подробно описаны все процедуры, касающиеся приобретения, защиты и сохранения прав.
Защита интеллектуальной собственности
ГК РФ подразумевает некоторые особенности процедур присвоения и защиты прав интеллектуальной собственности для каждой группы объектов. Однако существуют и общие способы, применимые к любому случаю. К ним относят:
В случае установления нарушений прав интеллектуальной собственности законодательством предусмотрено наказание в виде гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
Чаще всего в процессе разбирательств назначаются штрафы. Однако плагиат и незаконное использование объектов авторского или смежного прав грозят уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы.
Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажите. Вам не придётся изучать законы, читать статьи и разбираться в вопросе самим.
Тема 1. Интеллектуальная собственность. Способы распоряжения исключительным правом
Тема 1. Интеллектуальная собственность. Способы распоряжения исключительным правом
Примечание. Гиперссылки на НПА приведены по состоянию на январь 2022 г. Используйте функцию «Перейти в действующую редакцию».
Источники права интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность является одной из главных движущих сил развития экономики и современного государства в целом. Появление новых информационных технологий влечет за собой все новые изменения в правовом регулировании этой области, что делает данное направление одним из самых актуальных и востребованных.
В Российской Федерации основными источниками права интеллектуальной собственности являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты и международные соглашения.
Например, ст. 44 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».
П. 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
При этом необходимо отметить, что с 04 июля 2020 года установлено ограничение: решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ (ст. 79 Конституции РФ).
Таким образом, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
К основным международным источникам права в области интеллектуальной собственности относятся:
Центральное место в системе нормативно-правовых актов РФ занимает Гражданский кодекс (а именно IV часть), федеральные законы, остальные нормативно-правовые акты представлены в виде указов Президента РФ, постановлений Правительства, а также ведомственных нормативно-правовых актов.
Необходимо напомнить, что 23.04.2019 Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором обобщена судебная практика в сфере интеллектуальной собственности за последние годы.
Необходимо отметить, что сложившаяся судебная практика, то есть правовые позиции высших судебных органов, также имеет практическое значение, например, представленное постановление разъясняет основные проблемные вопросы применения законодательства об интеллектуальной собственности.
Понятие интеллектуальной собственности
Теперь мы рассмотрим понятие интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом.
Ее можно воспринимать как совокупность прав автора или иного правообладателя, позволяющих распоряжаться этими нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьим лицам.
Необходимо обратить внимание, что автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (лично или в соавторстве).
А правообладателем может быть не только сам автор, у которого возникло авторское право, но и организация, которая получила исключительное право по договору отчуждения или стала правообладателем в результате создания произведения в пределах трудовых обязанностей.
Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
В настоящее время в ст. 1225 ГК РФ закреплен перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации (СИ).
К ним относятся:
14.1 географические указания;
Объекты интеллектуальной собственности принято классифицировать на (см. рис.):
Авторское право — регулирует отношения, складывающиеся в случае создания и использования научных работ, произведений в области литературы и искусства. Обязательным условием здесь будет существование произведения в объективной форме: письменной, в виде звуко- или видеозаписи, изображения или в любой другой форме;
Права, смежные с авторскими, — это права, предоставляемые для охраны интересов исполнителей, производителей фонограмм, изготовителей баз данных, организаций вещания и публикаторов;
Патентное право — это совокупность правовых норм, которые регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере дизайна;
Средства индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, географические указания) — предназначены как для индивидуализации участников гражданского оборота, так и для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП, либо индивидуализации оказываемых услуг или выполняемых работ;
Нетрадиционные объекты ИС — секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.
К ноу-хау можно отнести сведения любого характера (производственные, экономические, организационные и т.д.), практический опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ, составы и рецепты материалов и т.д.
Под селекционным достижением подразумевается результат творческой деятельности в области создания биологически новых объектов с определенными свойствами (новый сорт растений, порода животных).
Топология интегральной микросхемы по своей сути — это микроэлектронное изделие, предназначенное для выполнения функций электронной схемы.
Исключительное право является имущественным правом, которое носит абсолютный характер и по своей сути очень схоже с правом собственности, а это означает, что такое право должно принадлежать конкретным субъектам.
ГК РФ содержит понятие «правообладатель», под которым понимается «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Способы распоряжения исключительным правом
Возникает вопрос: как грамотно распорядиться исключительными правами и какие договорные конструкции предусмотрены законодательством?
Законом предусмотрены различные способы распоряжения исключительным правом.
Основными способами распоряжения исключительным правом являются:
Договор об отчуждении исключительного права
По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).
Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность.
У любого договора есть существенные условия, отсутствие которых приводит к незаключенности такого договора. Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права являются:
предмет договора, который определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство. Это может быть патент, свидетельство;
условие о размере вознаграждения или порядке его определения, если договор возмездный. Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
При заключении договоров возникает вопрос: необходима ли регистрация перехода прав и в каких случаях?
Государственной регистрации подлежит переход исключительного права по договору в случае, если регистрации подлежит соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Несоблюдение требования о госрегистрации не влечет недействительности самого договора. Но, если такое требование не соблюдено, переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Закон связывает переход исключительного права с госрегистрацией, а именно: если переход исключительного права по договору подлежит госрегистрации, то исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент госрегистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).
Государственной регистрации подлежит переход исключительного права на следующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации:
Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ:
Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора»;
Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 N 384 «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора».
Не допускается заключение договора об отчуждении исключительного права на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474, п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Право использования коммерческого обозначения может быть предоставлено правообладателем другому лицу только на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии (п. 5 ст. 1539 ГК РФ).
Кроме того, установлены ограничения в отношении возможности заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, в том числе включающий в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, и на коммерческое обозначение (п.п. 2, 3 ст. 1488, п. 4 ст. 1539 ГК РФ).
Лицензионный договор
Второй вид договоров, который позволяет распорядиться исключительным правом, — лицензионный договор.
По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) возможность использования объектов интеллектуальной собственности только в пределах, которые предусмотрены договором.
В соответствии со ст. 1236 ГК РФ лицензионные договоры могут быть двух видов: исключительная лицензия и простая (неисключительная) лицензия.
Лицензионным договором может быть определено, что лицензиар может заключать аналогичные договоры и с другими лицами (простая (неисключительная) лицензия). Но может иметь место исключительная лицензия, в таком случае лицензиар такого права не имеет.
Исключительную и неисключительную лицензии можно совместить, даже в одном договоре в отношении разных способов использования или разных товаров/услуг. В случае если лицензии распространяются на разные способы использования объекта, то возможно прописать в договоре оба варианта использования — как простой, так и исключительный.
По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме (исключением является договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании — он может быть заключен в устной форме согласно п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет ничтожность договора.
При наличии письменного согласия лицензиара лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу по сублицензионному договору.
Согласие на заключение сублицензионного договора может быть выражено в тексте самого лицензионного договора, а также в отдельном документе.
При этом лицензиар вправе разрешить заключать сублицензионные договоры только в отношении отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.
Лицензиар может отозвать согласие на заключение сублицензионного договора, но сделать это нужно до момента заключения такого договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.
Существенными условиями лицензионного договора являются:
предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора).
В случае заключения лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака в тексте договора должен содержаться перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования такого товарного знака.
В лицензионном договоре выплата лицензиару вознаграждения может быть предусмотрена несколькими способами, но чаще всего это:
Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, соответственно, избирается сторонами в зависимости от конкретной ситуации.
В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор.
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, иначе лицензиат вправе использовать их на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности прекратится, то договор также будет прекращен.
Поэтому договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.
Если в лицензионном договоре не определен срок его действия, то он считается заключенным на 5 лет.
Если срок действия исключительного права продлевается после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права. Также стороны договора могут предусмотреть автоматическую пролонгацию.
Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора не могут ограничивать право гражданина на создание других результатов интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам. Подобные условия в договоре будут ничтожны.
Отдельно следует рассмотреть категорию «открытых лицензий». Открытая лицензия — это лицензионный договор, который заключается в упрощенном порядке. По данному договору автор или правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы и искусства на условиях договора присоединения (его условия определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом).
Все условия такой открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат мог ознакомиться с ними перед тем, как использовать произведение.
Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное. Открытые лицензии дают авторам доступ к широкой аудитории во всем мире, ведь сам автор при жизни не может передать свое произведение в общественное достояние, при этом сохранив авторские неимущественные права.
Как правило, такие открытые лицензии представляют собой электронный текстовый файл, в котором изложены все условия использования. Видов открытых лицензий очень много, приведем лишь несколько примеров.
Например, открытая лицензия CC Attribution (сокращённо CC BY) из группы лицензий Creative Commons.
Лицензия «С указанием авторства». Принцип лицензии — «делайте с моим произведением всё что угодно, только указывайте моё авторство».
Эта лицензия позволяет другим распространять, перерабатывать, исправлять и развивать произведение, даже в коммерческих целях, при условии указания автора произведения. Это наиболее свободная лицензия с точки зрения того, что могут делать с произведением пользователи.
Существует также еще один тип лицензий — General Public License (GPL), чаще всего имеет отношение к программному обеспечению.
Иногда «открытая» лицензия ассоциируется с бесплатными программами, но это не так. Если употребляется слово «Free» в GPL-лицензиях, то в данном случае речь идет не о цене (т.е. бесплатный или свободный), а о свободе ее использования. Сама же программа может распространяться в том числе платно.
Пример из судебной практики
Истец — ИП Кожин обратился в суд за компенсацией за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, так как являлся владельцем исключительных прав на картину «Иван Купала. Гадание на венках». Ответчиком явилось ООО «Тура», которое незаконно разместило на своем сайте указанное произведение.
ООО «Тура» скопировало изображение из Википедии, там картина была размещена на условиях лицензии CC BY-SA, одно из требований которой — указание автора произведения. А ООО «Тура» при размещении картины на сайте не написало имя автора (художника Кожина). Поэтому суд признал, что отсутствие указания на автора произведения и ссылки на соответствующую лицензию является несоблюдением обязательных условий лицензии, а значит имеет место внедоговорное использование произведения без согласия правообладателя, и взыскал компенсацию.
Договор авторского заказа
Возможность распоряжения исключительным правом может оформляться и по договору авторского заказа.
Договор авторского заказа, по которому автор создает произведение для заказчика, может предусматривать отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.
В зависимости от условий и объема переданных прав к такому договору соответственно применяются правила либо договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора.
Мы можем сделать выводы, что заключение договора авторского заказа не означает автоматического решения вопроса о дальнейшем использовании этого произведения, передача прав осуществляется путем включения в договор соответствующих условий.
В договоре авторского заказа должны быть определены основные признаки (критерии, характеристики) создаваемого произведения. Чем подробнее в тексте договора будет определено произведение, тем меньше вероятности возникновения споров между сторонами по поводу выполненного объема обязанностей.
Существенным условием договора авторского заказа является срок его исполнения, при отсутствии такого условия договор считается незаключенным (п. 1 ст. 1289 ГК РФ).
Автор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора и в случае нарушений своих обязательств обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.
Интеллектуальная собственность что это
ГОСТ Р 55386-2012
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Термины и определения
Intellectual property. Terms and definitions
Дата введения 2014-07-01
1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 481 «Интеллектуальная собственность»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2087-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 11, 2018 год
Введение
Множественность источников права, одновременно действующих в России в сфере интеллектуальной собственности и содержащих принципиально разные подходы к ее пониманию, охране, использованию и защите, делают эту область наиболее коллизионной, что существенно затрудняет понимание и эффективное нормотворчество и правоприменение по этим вопросам.
Норма статьи 44 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и устанавливает правовую охрану интеллектуальной собственности. Согласно пункту VIII статьи 2 Стокгольмской конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967, понятие «интеллектуальная собственность» также включает «права, относящиеся к различным результатам интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях», перечень которых открыт. В связи с тем, что конвенция ратифицирована Российской Федерацией, а прямые ссылки на указанные нормы содержатся еще в более чем 20 международных договорах, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией, то данные положения сохранили свое действие и после 1 января 2008 года в системе законодательства Российской Федерации. Наряду с конституционными нормами и нормами международного права, которые остались неизменными, также продолжают действовать законы, на которые нет ссылок в Гражданском кодексе Российской Федерации, но которые прямо связаны с регулированием отношений в сфере интеллектуальной собственности (например, «О коммерческой тайне»).
Положения специальных законов, прекративших действие в связи с вступлением в силу части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжают регулировать отношения, возникшие в период до 1 января 2008 года и связанные с предоставлением правовой охраны интеллектуальной собственности и защитой интеллектуальных прав, и будут действовать до окончания срока исключительных прав (не менее 100 лет). В то же время согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации под интеллектуальной собственностью понимается совокупность охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, и права на них определяются как интеллектуальные права. Наибольшую сложность при этом вызывает для применения установленный в статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации открытый перечень как личных неимущественных прав (право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора), так и иных прав (право следования, право доступа и другие), а также отсутствие в законе критериев определения и отнесения «других» и «иных» прав ко второй или третьей категории интеллектуальных прав. При этом ряд национальных стандартов, принятых до вступления в силу части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и действующих в этой сфере, не соответствует нормам действующего российского законодательства.
Это предопределило необходимость разработки и актуальность данного стандарта как инструмента разрешения правовых коллизий и повышения эффективности нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности.
Приведенные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в данной области знания с учетом основных этапов жизненного цикла формирования, правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Термины, приведенные в настоящем стандарте, используются в нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, в правовой, нормативной, технической и организационно-распорядительной документации, научной, учебной и справочной литературе в области интеллектуальной собственности.
Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте. В стандарте приведен алфавитный указатель около 400 основных терминов на русском языке и перечень основных нормативных правовых актов, где используются данные термины, но нередко с различными по содержанию их определениями.
Использование стандарта будет интересным и полезным в учебном процессе, в том числе при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Интеллектуальная собственность», аспирантов, докторантов и соискателей, а также при повышении квалификации и переподготовке действующих специалистов в сфере права, экономики и управления в сфере интеллектуальной собственности, поможет облегчить задачи при поиске механизмов и способов разрешения правовых коллизий в этой сфере, позволит повысить эффективность нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и развития инновационной экономики в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию.
Настоящий стандарт направлен:
— на уточнение границ предметной области «Интеллектуальная собственность»;
— определение структуры разделов стандарта и расположения терминов в разделах с учетом основных этапов жизненного цикла формирования, правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности;
— систематизацию категорийного аппарата и разрешения правовых коллизий, повышения эффективности нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и развития инновационной экономики.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает систему терминов и определений понятий в области интеллектуальной собственности с учетом основных этапов жизненного цикла формирования, правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности.
Термины, установленные настоящим стандартом, используются в нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, правовой, нормативной, технической и организационно-распорядительной документации, научной, учебной и справочной литературе в области интеллектуальной собственности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.052-2015 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения
ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ
ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения
ГОСТ Р 57558-2017/ISO/ASTM 52900:2015 Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения
3 Термины и определения
3.1 Общие термины
3.1.1 интеллектуальная собственность: Совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), относящиеся:
— к произведениям в области искусства, литературным, научным и иным произведениям;
— программам для ЭВМ и базам данных;
— исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, фонограммам, радио- и телевизионным передачам и другим сообщениям в эфир или передаче по кабелю;
— изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
— секретам производства (ноу-хау);
— топологиям интегральных микросхем;
— товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, наименованиям мест происхождения товаров и коммерческим обозначениям;
— защите против недобросовестной конкуренции.
3.1.2 интеллектуальные права: Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности), которые включают:
— личные (неимущественные) права, в том числе право авторства, право на имя или наименование, право на указание своего имени или наименования, право на неприкосновенность произведения, право на неприкосновенность исполнения, право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании;
— исключительные (имущественные) права, в том числе право распоряжения, право использования, право разрешать и запрещать такое использование, право на вознаграждение за использование;
— иные (неимущественные и имущественные) права, в том числе право следования, право доступа, право на обнародование произведения, право на обнародование базы данных, право на обнародование фонограммы, право на отзыв, право на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральных микросхем, право на получение патента, право на наименование селекционного достижения, право преждепользования, право послепользования, право на использование технических средств защиты авторских и смежных прав, право автора на вознаграждение, право на компенсацию, право на защиту против недобросовестной конкуренции, право работодателя указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование и другие права.
3.1.3 объекты интеллектуальной собственности: Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в любой области творчества и приравненные к ним средства индивидуализации.
3.1.4 результаты интеллектуальной деятельности: Результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования.
3.1.5 охраняемые результаты интеллектуальной деятельности: Результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования, отвечающие условиям охраноспособности, которым по закону предоставляется правовая охрана:
1) в силу самого факта их создания:
— объекты авторского права (произведения науки, произведения литературы, произведения искусства, иные произведения; программы для ЭВМ; базы данных);
— объекты смежных прав (исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); содержание базы данных; произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние);
— топологии интегральных микросхем;
— сложные объекты интеллектуальной собственности (аудиовизуальные произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы данных, единые технологии);
3) либо после введения в отношении них специального правового режима конфиденциальности, включая режим коммерческой тайны (секреты производства (ноу-хау)).
3.1.6 охраняемые средства индивидуализации: Обозначения, служащие для различения юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым по закону предоставляется правовая охрана (приравненная по своим правилам к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности), в том числе товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения.
3.1.7 промышленная собственность: Совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной и научной областях и приравненные к ним средства индивидуализации, относящиеся в самом широком смысле к промышленности и торговле, сельскохозяйственному производству и добывающей промышленности, в том числе на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров, а также на защиту от недобросовестной конкуренции.
Интеллектуальная собственность. Правовое обеспечение
Законодательство РФ в сфере защиты интеллектуальной собственности
Согласно ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность — это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Виды интеллектуальных прав принято классифицировать на:
Интеллектуальные права делятся на три вида (ст. 1226 ГК РФ):
Интеллектуальная собственность подразделяется на две основные сферы прав: авторское право и смежные с авторскими права и промышленная собственность.
В категорию авторского права входят произведения искусства или науки, а также компьютерные программы. Смежные права — права по отношению к исполнениям, постановкам, фонограммам и прочим объектам ИС, ставшим общественным достоянием.
Промышленная собственность — совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов ИС. Включает в себя:
Регулятором в сфере интеллектуальной собственности в России является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая осуществляет функции:
Для того чтобы защитить права на объект ИС, необходимо зарегистрировать право, в противном случае признание права возможно не иначе как на основании судебного решения.
Правовое обеспечение интеллектуальной собственности
В правовом обеспечении ИС различают охрану прав и их защиту. Охрана прав представляет собой общий правовой порядок в сфере ИС, закрепленный в нормативных актах, осуществляемый во внесудебном и судебном порядке. К внесудебной форме защиты относится самозащита, установленная автором в договоре, заключенном между правообладателем и приобретателем права ИС. К судебным формам защиты относятся гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты.
Самозащита интеллектуальной собственности в договоре
Личные неимущественные права неотделимы от личности автора, и их передача не допускается. Переход имущественных прав от правообладателя к иному лицу возможен. Правообладатель имущественных прав вправе передать авторские права на основании гражданско-правового договора (ст. 1233 ГК РФ). Уступка прав на ИС происходит по договору отчуждения исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), а передача авторского права на время путем предоставления права использования ИС другому лицу происходит согласно гражданско-правовым договорам: отчуждения (ст. 1234 ГК РФ), лицензионных (ст. 1238 ГК РФ), трудовых (ст. 1288 ГК РФ), по государственному (муниципальному) контракту (ст. 1298 ГК РФ).
Административно-правовая защита интеллектуальной собственности
Реализация этой формы защиты осуществляется в короткие сроки. Административная защита является необходимой на основании Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 02.08.2019 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).
Административной ответственности за совершение нарушений авторских и смежных прав подлежат следующие правонарушения:
При обеспечении правовой защиты ИС, установленной КоАП РФ, необходимо отметить проблемы, усложняющих правовое регулирование: пассивное отношение авторов и правообладателей к защите прав на ИС, отсутствие методики расчетов убытков при нарушении прав на ИС, отсутствие в законе понятия «контрафактная продукция», неэффективность административно-правовых санкций, отсутствие борьбы с «пиратством».
Решение указанных проблем требует внесения изменений в административное законодательство, чтобы санкции за нарушение прав приобрели превентивное значение.
Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности
Такую форму защиты права на объект ИС используют для восстановления нарушенного права в суде. В гражданском законодательстве выделяют две группы защиты прав на ИС: универсального характера, применяемая для защиты не только права на объект ИС, но и иного субъективного права (ст. 12 ГК РФ), и направленная исключительно на объекты ИС.
Статья 12 ГК РФ предусматривает следующие способы защиты прав на ИС в суде:
При обеспечении правовой защиты ИС необходимо отметить следующие спорные моменты гражданско-правовой защиты прав на ИС в судебном порядке. Критерии оценки ИС отсутствуют. Законом также не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения прав на ИС (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ). В связи с этим защита прав на ИС зависит от сложившейся судебной практики в конкретном регионе. Исходя из сложившейся судебной практики и разъяснений Верховного суда РФ, критериями оценки прав на ИС являются новизна и оригинальность. Например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2017г. по делу № А56-23644/2016, согласно которого суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции в части того, что суд апелляционной инстанции установил, что Соглашение не отвечает признакам произведения, как объекта авторского права (новизны, творческого характера создания произведения, оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения, поэтому у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения требований истца.
Таким образом, если создатель сможет доказать в суде авторство и объект ИС, созданный творческим трудом, обладает признаками новизны и оригинальности, то суд признает за ним право на ИС. Если же автор (создатель, правообладатель) не докажет свое право, то суд откажет в иске. Вот о таком судебном споре из своей практики расскажу.
Судебный спор
Аркадий давно работает в рекламном агентстве фотографом, иногда подрабатывает на стороне. В прошлом году директор компании, с которым Аркадий знаком много лет, предложил подработку в виде изготовления фотографий города Тобольска для изготовления настольного календаря на 2019 год. Договорились об условиях выполнения заказа. Договор заключать не стали, но заказ оформили письменной заявкой. Фотографии Аркадий сделал быстро и также передал через курьера, взяв расписку. Деньги должны были быть перечислены на банковскую карту. Ни завтра, ни позже деньги не поступили. Аркадий перезвонил, и ему ответили, что от календаря директор отказался, а фотографии уничтожены. В начале 2019 года Аркадий по служебным делам заехал в одну из строительных компаний, где на стене за креслом директора увидел красочный настенный календарь со своими фотоснимками. Календарь ему не отдали, но фото страниц календаря сделать разрешили. Так Аркадий узнал типографию, где фотоснимки напечатаны, и заказчика. Оказалось, что фотографии заказчик не уничтожил, а заказал календари для дальнейшего использования.
Досудебный порядок
Я собрал доказательства: заявку на осуществление съемки, расписку в получении фотоснимков, скриншот переписки, TIFF-файл со всеми слоями, подтверждающий творческую работу над фото, свидетельские пояснения, доказательства изготовления календарей, отчет специалиста и подал исковое заявление в суд.
Судебное решение и способы защиты в суде
Суд первой инстанции в иске отказал в связи с недоказанностью факта, по причине непредставления в суд фотоаппарата, с помощью которого были изготовлены фотоснимки. Не согласившись, я обжаловал судебное решение в суде апелляционной инстанции. Судебная коллегия областного суда рассмотрела дело, установила, что суд первой инстанции ошибочно сделал вывод о недоказанности факта. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции необоснованно сделал вывод о том, что между истцом и ответчиком не заключен договор авторского заказа. В итоге судебная коллегия областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла судебное решение о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение имущественных прав и морального вреда, а также взыскала с ответчика судебные траты и издержки.
Приведенный пример из моей судебной практики показывает, что доказать авторство в суде достаточно сложно. Вероятность выигрыша увеличится, если Вы выберете надлежащий способ защиты нарушенного права и представите суду надлежащие доказательства:
Вместе с тем основным способом защиты нарушенного права в суде является создание 01.02.2013г суда по интеллектуальным правам — специализированного арбитражного суда, рассматривающего дела по спорам, связанными с защитой интеллектуальных прав (ст. 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ», ч. 4 ст. 34 АПК РФ). Кроме того, суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пересматривает дела, которые были рассмотрены судами первой инстанции, а также дела, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции и арбитражными апелляционными судами, а также проверяет законность и обоснованность административных актов (ч. 3 ст. 274 АПК РФ).
Вместе с тем, если установлено наличие вины и в действиях нарушителя имеется состав преступления, то автор вправе прибегнуть к уголовно-правовой защите права.
Уголовно-правовая защита прав интеллектуальной собственности
Специфика совершения данной категории преступлений заключается в том, что предметом присвоения (незаконного использования) прав на ИС является не конкретная вещь, а абстрактная категория права на объект ИС: имя, произведение, изобретение и прочее. Преступный результат при хищении состоит в причинении автору (правообладателю) материального ущерба, размер которого определяется стоимостью изъятого имущества. При оценке размера ущерба в случаях нарушения прав ИС учитываются понесенные автором убытки, а также упущенная выгода, которая была бы получена при реализации произведения ИС. В большинстве случаев цифру может указать только судебная экспертиза, которая назначается на основании ходатайства (ст.195 УПК РФ).
Однако не все так однозначно. С одной стороны, термин «убытки правообладателя как объект оценки» не нашел отражения ни в Федеральном законе 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», ни в Федеральных стандартах оценки, ни в положениях Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД), ни в стандартах СРО оценщиков. С другой стороны, убытки и вина нарушителя, а также причинно-следственная связь между совершенным деянием и убытками должны быть доказаны истцом. В связи с изложенным, полагаю, что только после всестороннего анализа обстоятельств дела можно определить какое решение является правильным: обратиться в суд за возмещением понесенных убытков или же просить суд взыскать компенсацию. И здесь следует обратиться к практике суда по интеллектуальным правам. Суд неоднократно разъяснял в судебных решениях о том, что наличие убытков является лишь одним из факторов, влияющих на размер взыскиваемой компенсации, но никак не основанием ее взыскания. По мнению суда, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков (п. 3 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ) (Постановление суда по интеллектуальным правам от 11.06.2014 № С01-385/2014 по делу № А43-8973/2013).
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательное наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.
Из приведенного примера видно, что незначительная мера наказания, предусмотренная за преступления в сфере ИС, высокая прибыль правонарушителей, минимальный риск задержания и судебного преследования приводят к тому, что количество преступлений в сфере незаконного присвоения и использования интеллектуальной собственности растет, в результате автор (правообладатель) несет убытки и моральный вред.
Вывод
В условиях современного развития права ИС нуждается в эффективной правовой защите. Лица, незаконно использующие чужую ИС, не только причиняют значительный материальный ущерб авторам (правообладателям), извлекая доходы, но и нарушают права и законные интересы общества и государства, подрывают основополагающие принципы экономики. Сложность доказывания данной категории дел в судах, незначительная мера наказания, предусмотренная за преступления в сфере ИС, несомненно, требует внесения изменений в действующее законодательство, чтобы санкции за нарушение прав на интеллектуальную собственность приобрели превентивное (предупреждающее) значение.
Интеллектуальная собственность что это
ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
14.1) географические указания;
(пп. 14.1 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 230-ФЗ)
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Ст. 1225 ГК РФ ч.4. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Термины и определения в сфере интеллектуальной собственности
Консультант-патентовед «Ассоциации ЦЕМЕСС», к. х. н.
специально для ГАРАНТ.РУ
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» (далее – ГОСТ) разработан автономной некоммерческой организацией «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС) с целью создания системы терминов и определений понятий в области интеллектуальной собственности. В документе указано, что «термины, приведенные в стандарте, используются в нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности, в правовой, нормативной, технической и иной документации, научной, учебной и справочной литературе в области интеллектуальной собственности».
В предлагаемой публикации предметом обсуждения являются определения двух понятий: «интеллектуальная собственность» и «промышленная собственность», установленных п. 3.1.1 и п. 3.1.7. ГОСТа соответственно.
Согласно п. 3.1.1. интеллектуальная собственность – это совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), относящиеся к (перечень объектов, указанный в ст. 1225 Гражданского кодекса).
В то же время смысловое содержание указанного определения абсолютно не соответствует тексту ст. 1225 Гражданского кодекса, согласно которой, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, (интеллектуальной собственностью), являются (далее перечисленные выше объекты).
Из текста следует, что охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации – это и есть интеллектуальная собственность. Термин поставлен в скобки, что возможно затрудняет восприятие смысла статьи, тем не менее, толковать текст иначе, то есть путем замены собственности на право, будет ошибочным с точки зрения лексики.
В ГК РФ это понятие раскрывается в соответствии с Всемирной декларацией по интеллектуальной собственности, которая рассматривает интеллектуальную собственность как объекты охраны, на которые закрепляется право интеллектуальной собственности.
В отношении таких объектов предоставляются интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ), которые включают исключительное право и другие права.
Казалось бы, все ясно – интеллектуальная собственность – это объекты охраны, интеллектуальное право – виды прав, которые используются при охране объектов и защите прав их владельцев. Определенная двусмысленность возникает при обращении к информации ВОИС.
На сайте ВОИС с одной стороны присутствует определение, по сути, аналогичное тому, которое принято в российском законодательстве (ст. 1225 ГК РФ), а именно: интеллектуальная собственность (ИС) – это результат творения человеческого разума.
К объектам ИС относятся изобретения, литературные и художественные произведения, символика, названия и изображения, используемые в коммерческих целях. Правовые системы позволяют охранять объекты ИС, например, с помощью патентов.
С другой стороны, при описании видов интеллектуальной собственности в один ряд поставлены: авторское право, патенты, товарные знаки, промышленные образцы, географические указания, коммерческие тайны, что является образцом недопустимой противоречивости.
Во-первых, «право» и «собственность» имеют разное смысловое значение, это разные категории, поэтому виды собственности не могут включать виды прав, в частности, интеллектуальная собственность не может включать ни авторское, ни какое-либо другое право. По правилам логики понятие, в содержание которого входят несовместимые друг с другом признаки, называется пустым, а его объем равен нулю.
Во-вторых, такая формулировка противоречит определению понятия интеллектуальной собственности, которое имеет место также на сайте ВОИС, и выбор между ними представляется очевидным. В-третьих, интеллектуальная собственность, будучи результатом интеллектуальной деятельности, включает объекты разного вида – изобретения, промышленные образцы и т.д., в соответствии с установленным перечнем.
Именно такое определение принято ГОСТом, и именно к нему можно отнести замечания по поводу недопустимости отождествления права на собственность и собственность как охраняемый результат интеллектуальной деятельности, а также нарушения требований логики.
Это определение использовалось в ряде нормативных актов РФ по вопросам международного научно-технического сотрудничества.
В 2000 году на втором заседании Консультационного комитета по вопросам политики Всемирной организации интеллектуальной собственности была принята Декларация по интеллектуальной собственности, чтобы «с ее помощью высказать в интересах всех авторов и пользователей интеллектуальной собственности свою убежденность в основополагающей ценности для всего человечества интеллектуальной собственности и прав интеллектуальной собственности».
Как видно, имеет место четкое разделение собственности и права. Более того, представлено раскрытие указанных терминов, подтверждающее это разделение:
Таким образом, по существу была произведена коррекция определения, принятого ВОИС тридцать лет назад.
Статья 1225 ГК РФ, введенная в действие с 2008 года, возможно не в самой четкой форме, но основана на терминологии, предложенной Декларацией по интеллектуальной собственности.
В то же время юридическая общественность продолжает обсуждать этот вопрос с разных позиций самым удивительным образом.
По поводу такого предложения можно сказать следующее: ни логика, ни указанные документы не позволяют признать их соответствующими здравому смыслу, а кроме того, что тоже важно, российскому законодательству.
Согласно требованиям логики «перечисление при характеристике понятия взаимно несовместимых признаков оценивается как логическая ошибка».
Позиция Декларации интеллектуальной собственности выражена абсолютно четко, и вряд ли ее создатели согласятся с надуманной словесной конструкцией, представляющей интеллектуальную собственность в качестве «сложной комплексной структуры, включающей и то, и другое».
Наконец, как уже было показано, ст.1225 ГК РФ представляет интеллектуальную собственность как совокупность охраняемых объектов, без включения права, что согласуется с позицией Декларации интеллектуальной собственности.
Аналогичная ситуация имеет место с понятием «промышленная собственность», которое раскрывается в п. 3.1.7 ГОСТа следующим образом: «промышленная собственность – это совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной и научной областях и приравненные к ним средства индивидуализации, относящиеся в самом широком смысле к промышленности и торговле, сельскохозяйственному производству и добывающей промышленности «.
Известно, что понятие промышленной собственности было впервые введено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, принятой в 1883 году. Позднее оно было закреплено в ряде других международных соглашений.
В соответствии с п. 2-3 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания фирменные наименования и указания происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.
В соответствии с ГОСТом промышленная собственность – это совокупность прав, а согласно Парижской Конвенции – это совокупность объектов правовой охраны, и такие понятия несовместимы.
Совокупностью объектов является промышленная собственность и в соответствии с цитируемой ранее ст. 1225 ГК РФ, поскольку перечень объектов промышленной собственности составляет часть общей совокупности объектов интеллектуальной собственности.
Нельзя не заметить, что и в этом определении допущено неуместное включение в список охраняемых объектов «патента», который является формой охраны, а объекты – изобретения, полезные модели и т.д. Заметим, что в ст. 1225 ГК РФ такая несообразность отсутствует.
Об интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность (ИС) – это результат творения человеческого разума. К объектам ИС относятся изобретения, литературные и художественные произведения, символика, названия и изображения, используемые в коммерческих целях.
Правовые системы позволяют охранять объекты ИС, например, с помощью патентов, авторского права и товарных знаков, что позволяет людям добиваться признания или получать финансовое вознаграждение за свои изобретения или произведения. Обеспечивая баланс интересов изобретателей и широкой публики, система ИС способствует созданию условий для процветания творчества и инноваций.
ИС и мобильные приложения
Информация о том, как механизмы ИС помогают разработчикам и издателям мобильных приложений получать больший доход от результатов своего труда.
Виды интеллектуальной собственности
Авторское право
Авторское право – это юридический термин, используемый для описания прав, предоставляемых авторам на созданные ими литературные и художественные произведения. Авторское право охватывает широкий спектр произведений: книги, музыку, картины, скульптуры и фильмы, компьютерные программы, базы данных, рекламу, карты и чертежи.
Патенты
Патент – это исключительное право на изобретение. В общем смысле патент наделяет своего владельца правом решать, каким образом изобретение может – и может ли – использоваться другими людьми. В обмен на это право патентообладатель раскрывает техническую информацию об изобретении для широкой публики в публикуемом патентном документе.
Товарные знаки
Товарный знак – это отличительное обозначение, призванное проводить различие между товарами или услугами одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Товарные знаки существовали еще в древние времена, когда ремесленники ставили свою подпись или «клеймо» на своих изделиях.
Промышленные образцы
Промышленный образец – это художественно-эстетическое решение изделия. Образец может быть трехмерным, т.е. иметь форму, или объем, и двухмерным и иметь такие характеристики, как рисунок, линии или цвет.
Географические указания
Географические указания и наименования мест происхождения – это обозначения, используемые для характеристики товаров, которые имеют определенное место происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения. Чаще всего географическое указание включает название места происхождения товара.
Коммерческие тайны
Коммерческие тайны — это права ИС на конфиденциальную информацию. Они могут продаваться или передаваться по лицензии. Несанкционированное получение, использование или раскрытие подобной информации другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике, считается недобросовестной практикой и нарушением прав на коммерческую тайну.
Обучение – от основ ИС до специальных навыков
На протяжении года ВОИС организует практикумы, семинары и учебные курсы в Женеве и других городах мира.
В течение года мы проводим выездные семинары, которые позволяют рассказать представителям деловых кругов, исследователям, юристам и изобретателям о современных тенденциях в развитии системы глобальных услуг в области ИС.
На базе Академии ВОИС проводятся курсы дистанционного и очного обучения. Каким бы ни был уровень ваших знаний или круг ваших интересов, вам предлагается богатый выбор общих и специализированных курсов по ИС, с помощью которых вы можете приобрести новые знания.
Предлагаем также ознакомиться с интерактивным электронным обучающим модулем IP PANORAMA.
Интеллектуальная собственность: понятие, объекты и права на них
Объекты интеллектуальной собственности окружают нас постоянно. Несмотря на это, возникают вопросы: что именно к ним относится, какие есть виды объектов, какими правами обладают их авторы, как «приобрести» объект интеллектуальной собственности? Давайте разберемся в этих вопросах.
Понятие интеллектуальной собственности, ее объекты
На заметку
Иногда встречается словосочетание «интеллектуальное имущество». Полагаем, в данном случае также речь идет об ИС, т.к. в обиходе слово имущество используется в качестве синонима слова собственность.
Что относится к объектам ИС, указано в законодательстве. Выделены три группы таких объектов :
1) результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД). В эту группу попадают произведения науки и литературы, изобретения, полезные модели, ноу-хау и др.;
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (далее — средства индивидуализации). Это фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания;
3) другие РИД и средства индивидуализации в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.
Однако на практике чаще применяется классификация объектов ИС в зависимости от правового регулирования, порядка возникновения прав на них. Так, выделяют:
1) объекты авторского права ;
2) объекты смежных прав ;
Какие именно объекты ИС входят в каждую группу, указано в таблице.
Наименование группы | Перечень входящих в группу объектов ИС |
Объекты авторского права | Произведения науки, литературы и искусства, которые являются результатом творческой деятельности: — литературные (книги, брошюры, статьи и др.); — драматические и музыкально-драматические, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения; — музыкальные с текстом и без текста; — аудиовизуальные (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); — произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения изобразительного искусства; — произведения прикладного искусства и дизайна; — произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; — карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, картографии и другим наукам; — монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и другие произведения науки; — иные произведения |
Объекты смежных прав | — исполнения; — передачи организаций эфирного и кабельного вещания |
Объекты права промышленной собственности | — изобретения; — топологии интегральных микросхем; — секреты производства (ноу-хау); — товарные знаки и знаки обслуживания; — другие объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в случаях, предусмотренных законодательством |
Права на объекты ИС
— право на имя, т.е. право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом или анонимно;
— право на неприкосновенность произведения, т.е. право требовать, чтобы произведение использовалось без каких-либо искажений;
— право на обнародование произведения, т.е. право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме;
— право на отзыв, т.е. право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании.
Распоряжение правами на объекты ИС
Читайте этот материал в ilex >>*
*по ссылке Вы попадете в платный контент сервиса ilex
Интеллектуальная собственность: оформляем договор, передаем права и оцениваем риски
Руководитель налоговой поддержки Solar Staff
Многие фрилансеры и даже компании не подозревают, что у них есть интеллектуальные права на результат своей работы.
Клиенты, в свою очередь, не заботятся о том, чтобы получить вместе с заказом права на него.
О том, какие существуют интеллектуальные права и как ими грамотно распоряжаться, рассказывает Анастасия Рязанцева, руководитель налоговой поддержки Solar Staff.
Содержание:
Что такое интеллектуальные права?
Вы создаете логотип, пишете статью, код или картину маслом, делаете подсвечник из дерева — это ваша интеллектуальная собственность.
То есть в эту категорию попадает все, для создания чего человек использовал свой интеллект: здесь нет ограниченного перечня объектов. К тому же неважно, в какой среде существует продукт — в цифровой или аналоговой.
Когда вы заканчиваете работу над логотипом, дописываете статью, снимаете последнюю стружку с подсвечника, у вас появляются интеллектуальные права. Иными словами, права на результаты интеллектуального труда, на которые распространяется отдельное правовое регулирование.
Какими бывают эти права?
Имущественные права
Автор может продать и передать имущественные интеллектуальные права либо по желанию, либо в силу договоров, которые устанавливают требования по обращению с этим видом прав.
Главное среди имущественных прав — исключительное. Того, кто обладает таким правом, называют правообладателем. У него есть возможность распоряжаться этим объектом любым способом, а также запрещать или разрешать использовать его другим людям и организациям.
Например, когда иллюстратор создает изображение, он автоматически становится правообладателем. Он может публиковать его на разных площадках, продавать его печатные копии и т. п.
Однако если кто-то сделает то же самое без договоренности с автором или без ссылки на источник, его возможно призвать даже к уголовной ответственности.
Неимущественные права
Неимущественные права связаны непосредственно с человеком, который создал некое произведение.
Личные неимущественные права нельзя передать иным лицам, если только речь не о завещании после смерти автора.
Как передать права другому человеку или организации?
Автор может распоряжаться исключительным правом на произведение по собственному усмотрению (за деньги или бесплатно). Чтобы передать его кому-то, нужно оформить один из трех типов договоров:
Здесь речь о временной передаче прав с возможным ограничением по тиражу, географии или другим признакам — все зависит от договоренности автора и заказчика.
Иллюстратор может продать лицензию для печати 100 экземпляров своего изображения или для его использования в конкретном проекте. При этом исключительное право остается у него, и он может продать лицензию еще кому-то.
По сути, это передача произведения в общее пользование, но с соблюдением условий, которые определяет автор.
Те же иллюстраторы чаще всего разрешают использовать свои работы кому угодно с указанием авторства. Бывает так, что изображения запрещают редактировать и эксплуатировать в коммерческих целях.
Возможны разные варианты, но такой тип лицензии бесплатный для широкого круга людей.
Что делать, если авторов несколько?
Иногда над произведением работают несколько человек. Предположим, двое могут писать один текст. В этом случае они — соавторы, и каждый из них может распоряжаться произведением по своему усмотрению, если они не установили между собой определенные условия.
Об этом можно договориться в процессе работы или после создания. У каждого из соавторов есть возможность отчуждать свое право.
Однако бывают и исключения: когда соавторы отвечают за разные элементы в произведениях, например, в видеороликах или музыкальных треках. В таких случаях для передачи интеллектуальных прав нужно получить согласие всех соавторов.
Как правильно оформить договор?
Автор и заказчик могут заключить один из трех видов договоров: услуга, подряд или авторский заказ. Чтобы защитить себя от рисков и не потерять деньги, важно не перепутать их.
Услуга
К услугам относится работа, результат которой нельзя потрогать руками: реклама, маркетинг, SEO, организация ивентов и др. Или результат неотделим от процесса, к примеру, уборка.
Исполнитель лично оказывает услугу заказчику. Если он хочет привлечь кого-то для помощи, то должен согласовать это с клиентом и зафиксировать в договоре. Принимается услуга по акту, который нужен для оплаты.
Права исполнителя | Права заказчика |
Если не удалось оказать услугу из-за заказчика, исполнитель получает полную оплату. | Клиент может отказаться от услуги в любой момент. В этом случае он оплачивает исполнителю только фактические расходы. |
Клинер приехал, ему не открыли дверь — клиент должен оплатить уборку. | Клиент отменил уборку, но клинер уже выехал. Ему нужно оплатить только расходы на проезд. |
При непредвиденных обстоятельствах исполнитель получает оплату фактических расходов. | За некачественную услугу клиенту возвращают оплату, компенсируют убытки или моральный вред. |
Клинер приехал, а в здании отключили воду — ему должны оплатить дорогу. | Клинер приехал на два часа позже, компания вернула клиенту 6% от стоимости услуги. |
Подряд
По договору подряда клиент получает материальный результат: сайт или программу, ремонт квартиры, сшитый на заказ костюм и т. д. Как и в случае услуги, результат принимается по акту — заказчик подписывает его и переводит оплату.
В чем особенности договора? В нем всегда прописаны сроки — иначе он недействителен. Исполнитель может привлекать для выполнения заказа субподрядчиков, если клиент не запрещает это в договоре. Перечень работ и результатов прописаны в техническом задании.
После того, как клиент принимает результат и подписывает акт, он становится правообладателем сайта, фотографии, программы и т. п.
Права исполнителя | Права заказчика |
Исполнитель может не отдавать клиенту результат работы, пока тот полностью не оплатит ее. | Клиент может отказаться от услуг исполнителя в любой момент, но он должен заплатить за проделанную работу. |
Ателье может не отдавать костюм, пока клиент не заплатит за него. | Исполнитель выровнял стены в ванной, заказчик не захотел работать с ним дальше и заплатил только за этот этап работы. |
Исполнитель может прекратить работу, если клиент не выполняет свою часть обязательств. И получить оплату за то, что уже сделал. | Клиент может потребовать исправить недостатки или вернуть ему деньги в течение гарантийного срока. |
Хозяин квартиры уехал и не оставил прорабу ключи. Исполнитель отказался продолжать работу и получил оплату за плитку в ванной, которую строители уже положили. | Через месяц после ремонта в квартире отклеились обои. Экспертиза выяснила, что работа проводилась не по ГОСТу, подрядчик вернул деньги. |
За некачественную услугу клиенту возвращают оплату, компенсируют убытки или моральный вред — как в предыдущем пункте. |
Авторский заказ
Договор на авторский заказ заключают только с физическими лицами, в результате труда которых получается уникальный результат. Это может быть пишущий статью копирайтер, разрабатывающий логотип дизайнер, фотограф и др.
Как и в предыдущем случае, в договоре всегда прописывается срок выполнения работы. После того, как произведение готово, на него возникает исключительное право пользования.
Передать его можно двумя способами, о которых мы уже говорили — договор отчуждения или лицензионный договор. При этом исполнитель сохраняет право называться автором.
Права исполнителя | Права заказчика |
Если исполнитель не успевает закончить работу вовремя, то может доделать заказ в течение ¼ части срока без штрафов. | Клиент не должен платить исполнителю, если не получил результат вовремя. |
Исполнитель отвечает за просрочку и плохое качество только в рамках реального ущерба — клиент не может требовать с него упущенную прибыль. | Клиент выбирает исполнителя, опираясь на его компетенции (творчество). Поэтому исполнитель не может передать работу на субподряд. |
Какие существуют риски?
В каких случаях нужно задумываться о передаче прав? Если исполнитель думает, что может получить деньги за результаты своей работы. В противном случае неизбежны риски для обеих сторон.
Только стратегический подход к интеллектуальной собственности может обезопасить как заказчика, так и исполнителя. Ключ к этому — понимание основ интеллектуальных прав.
Фото на обложке: Shutterstock / Cagkan Sayin
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Интеллектуальная собственность и с чем её едят
Данная статья, прежде всего, предназначена для индивидуальных предпринимателей, т.к. они ведут свою деятельность, как правило, «в одиночку», не имеют штата сотрудников, а тем более – штатных юристов. Однако этот материал ни в коем случае не призван «заменить» профессионального юриста. Основная его задача – в общих чертах познакомить человека с таким «загадочным и глубоким» явлением под названием «интеллектуальная собственность»
Зачем в этом нужно хоть немного разбираться
Каждый из нас рано или поздно сталкивается лицом к лицу с таинственным (на первый взгляд) понятием «интеллектуальная собственность». При этом большинство людей, не имеющих юридического образования, достаточно расплывчато представляют себе содержание этой правовой категории. Конечно, можно задаться вопросом: а зачем это мне нужно? Разбираться в какой-то там «собственности», пусть даже и «интеллектуальной». Ведь веду я свой бизнес, в ус не дую, маечки с «принтами» продаю, а может кружки с изображениями известных героев известных мультфильмов.…Одним словом – идиллия, да и только. Но разбираться в этом просто необходимо, особенно в тех случаях, когда та или иная деятельность непосредственно связана с использованием изображений, фотографий, товарных знаков и т.д. Такие знания в будущем уберегут от необоснованных расходов, размер которых может быть весьма существенным. А в случае возникновения каких-либо спорных отношений с правообладателем человеку, имеющему базовые знания, будет легче понять, что от него хотят. Кроме того, можно будет «контролировать» нанятого юриста, чтобы он ненароком не ввёл клиента в заблуждение.
Но что же будет, если всё-таки «плюнуть» на эту самую «интеллектуальную собственность» и «не париться»? Вот об этом и будет наше сегодняшнее повествование. Расскажем типичную историю, с которой множество людей (по большей части, конечно, предпринимателей) приходят к юристам и начинают жаловаться на жизнь.
Далее нам придётся использовать некоторые юридические термины, не заменяя их «бытовыми аналогами». Безусловно, будет приводится их разъяснение простым языком. Это нужно для того, чтобы у читателя сразу закладывалось чёткое понимание ситуации. Если же использовать исключительно бытовую терминологию, то в дальнейшем возникнет путаница и неправильное понимание сути той или иной ситуации, что нам никак не нужно.
В одном небольшом провинциальном городке жил-был индивидуальный предприниматель. Был у него маленький офис в центре, в котором он днями и ночами занимался тем, что по заказу клиентов изготавливал сувенирные футболки, кружки, значки и прочие товары. Но не простые, а золотые (шутка) – с разными картинками. Наносил их методом сублимации и затем отдавал клиентам. Много денег он не брал, поэтому клиентов у него было – хоть отбавляй. Особенно перед «традиционными праздниками» – Новым годом, Международным женским днём. Работал он, работал, и в один прекрасный день приходит ему конвертик, с почтовыми штампами, от некого гражданина. Ну, думает он, опять реклама, как же они надоели. Хотя, может быть это претензия недовольного гражданина-потребителя? Ведь его майки или кружки могут быть и из Китая (про Алиэспреесс знают все), а там, бывает, делают не очень качественный товар. С этими мыслями открывает он этот конвертик, достаёт из него сложенный вдвое листок, а может быть и целую пачку листов, и начинает читать: «Такому-то ИП, от гражданина Петрова»….Вроде начало неплохое….Дальше…Претензия.…Так, понятно. Стоп! О чём, о чём? О нарушении авторских прав!
Вот это новость, думает он….Вроде же авторские права к нему никаким боком, он же только маечки продаёт, правда с картинками…Стоп, вот именно, что с картинками!
Прочитав претензию, предприниматель начинает понимать её суть….Оказывается, что пишет ему гражданин, который является автором (или правообладателем, об этом поговорим позже) той самой картинки, которую он благополучно «скачал» из Интернета, из тех самых «ЯндексКартинок» или какого-нибудь «фотобанка»), и вот уже почти месяц печатаем её на наших маечках и кружках, а ещё брелоках, флэшках, календариках.
Причём, к претензии гражданин заботливо приложил копию чека на покупку у нас этой самой многострадальной маечки, плюс её фотографию. И просит то он всего-навсего выплатить ему компенсацию за нарушение исключительного права (или авторских прав, варианты просительной части могут быть различными, но суть требований от этого не меняется) в размере 30 000 рублей. Да фиг с ним, подумает наш предприниматель, не буду ему платить: «мутная» какая-то претензия….Но там, внизу листка, то есть приписочка: «в случае неудовлетворения моей претензии я буду вынужден обратиться в суд»…А ведь в суд то ему не очень хочется идти: мало того, что он не понимает, что им вообще нарушено, так ещё и на юристов тратиться. А если действительно придётся тратиться на этих самых юристов, то полезно будет и самим хоть что-то понимать в этом. Готовы? Поехали….
Про интеллектуальную собственность в целом
Итак, для начала попытаемся разобраться с загадочной категорией «интеллектуальная собственность». Мы вроде знаем про собственность – слово это на слуху, да и что греха таить – все хотят быть собственниками: домов, автомобилей, квартир, кто-то самолётов….Ну и прочей мелочи в виде мебели, инструмента, одежды. Но вот что такое эта самая интеллектуальная собственность, нам так и не понятно, но в то же время обывателю знакомы такие категории, как «произведение литературы или искусства», «изобретение», «товарный знак». Однако используя эти слова, мы порой совершенно не знаем, что они на самом деле из себя представляют. Нарисуем одну простую схему:
Так вот, оказывается, что право интеллектуальной собственности делится на разные сферы (или «институты», если говорить профессиональным языком). В каждой такой сфере есть свои охраняемые объекты, они как раз и указаны в схеме. В общем все эти объекты именуются в законе «результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
Суть этого деления в том, что оно происходит в зависимости от типа охраняемого объекта: так, а авторском праве это произведения науки, литературы и искусства, в патентном праве – изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а в средствах индивидуализации – товарные знаки, знаки обслуживания и т.д. И у каждого объекта свой правовой режим, несколько отличающийся от «соседа». Но вместе с тем, есть общие правила, применимые ко всем типам объектов интеллектуальной собственности, о которых мы сейчас и поговорим. Надо отметить, что эта схема не отражает всех объектов, входящих в право интеллектуальной собственности, однако для первоначального изучения вопроса этого будет вполне достаточно. Да и лишний раз перегружать читателя нельзя. Но идём далее, к этим самым правилам.
Три простых правила
1. Правило первое. У каждого объекта есть свой «собственник», который юридически именуется «правообладателем». Им может быть, как и простой обыватель-гражданин (юридически именуемый «физическим лицом»), а также организация (юридическое лицо), и больше того – целое государство.
Сначала правообладателем обычно является тот, кто создал объект. В случае с картинками – это их автор, физическое лицо. В дальнейшем автор может передать право на эту картинку любому лицу, в том числе и организации. Здесь следует отменить, что автором может быть исключительно человек.
Таким образом, «лежащая» в сети картинка, даже если она кажется Вам «бесхозной», всегда имеет своего правообладателя. Некоторые из них спят и видят, кого бы «поймать» за нарушение их прав.
2. Правило второе. Использование любого объекта не допускается без согласия правообладателя, кроме нескольких случаев, прямо указанных в законе. Таких случаев совсем немного, и, например, применительно к произведениям науки или искусства они сводятся к различным видам цитирования, использования произведений библиотеками и тому подобное. Явно не наш случай с майками или кружками. Поэтому, если кто-либо желает, к примеру, изготавливать кружки с изображением героев мультфильмов «Смешарики» или «Фиксики», то для этого обязательно надо заключать соответствующий договор с правообладателем этих объектов.
3. Правило третье. Нахождение того или иного объекта «в общем доступе» (например, в сети «Интернет») не даёт вам права на его использование. Однако этим очень любят оперировать многие люди: а что, ведь картинка свободно «лежит» в сети, вот я её и взял. Запомните: никакой свободы тут нет. Суды неоднократно говорили, что Интернет не является «местом свободного посещения», в отличие, например, от музея или картинной галереи. И просто прийти в сеть и взять то, что тебе понравилось, не спрашивая об этом правообладателя, нельзя.
Зная и чётко соблюдая данные правила, мы застрахуем себя от неприятных ситуаций в будущем и сохраним свои деньги.
Про «исключительное право»
В отношении любого объекта правообладателю принадлежит исключительное право на него, а ряде случаев – иные права. Под исключительным правом понимается возможность правообладателя любым способом осуществлять использование такого объекта, а также он может разрешать или запрещать такое использование любым третьим лицам. Например, в отношении картинки – изображения «Лосяша» из «Смешариков» правообладатель может делать всё, что ему вздумается: распространять это изображение любыми способами, разрешать другим лицам печатать плакаты с ним и т.д. Другими словами, полномочия правообладателя в некотором роде схожи с полномочиями любого собственника обычной вещи.
Исключительное право возникает у правообладателя несколькими путями, в зависимости от сферы:
В авторском праве (а также в отношении объектов смежных прав) – «автоматически», с момента создания произведения или иного объекта;
В патентном праве – с момента государственной регистрации объекта и выдачи соответствующего документа на него;
Для средств индивидуализации – либо с момента государственной регистрации, либо «автоматически» при создании объекта.
Кроме того, в отличие от «обычного права собственности», исключительное право не бесконечно и действует только чётко определённый период времени:
Сфера
Название объекта
Момент возникновения исключительного права
Срок действия исключительного права
Авторское право
Произведения различного рода
С момента их создания
Жизнь автора + 70 лет после его смерти
Смежные права
С момента их создания
Жизнь исполнителя (но не менее 50 лет после осуществления исполнения)
50 лет после года, в котором она была создана
Патентное право
С момента выдачи патента
Средства индивидуализации
С момента государственной регистрации
10 лет, с возможностью неоднократного продления
С момента государственной регистрации юридического лица
До тех пор, пока существует юридическое лицо
С момента создания объекта
Пока оно используется
В данной таблице приведены основные объекты (но перечень неполный), с которыми чаще всего на практике возникают проблемы. Для чего нужно знать эти сроки? А для того, чтобы, наткнувшись в «Интернете» на то или иное изображение, примерно «прикинуть», действует на него исключительное право или уже нет…Если, к примеру, Вам понравилась картинка, нарисованная в XIX веке и Вы хотите производить магниты с ней, то её можно использовать для этой цели без проблем – автор давно умер и срок действия исключительного права на неё истёк. Однако всё-таки большинство объектов, «имеющихся в сети», в настоящее время является охраняемым и просто так их взять нельзя, надо для начала разыскать правообладателя и обсуждать все вопросы с ним.
Кроме исключительного права, на некоторые объекты существуют и иные права, называемые в законе «личные неимущественные». Например, у автора литературного произведения есть право на использование своего имени или псевдонима при распространении произведения. Такие права неотчуждаемы, бессрочны, никуда не переходят. На практике нарушение этих прав, конечно, возможно, но оно встречается не так часто, как нарушение исключительного права, поэтому в рамках этой статьи мы на этом останавливаться не будем.
Далее, рассмотрим подробнее различные нюансы использования тех или иных объектов, а также проблемы, встречающихся на практике.
Про авторское право и смежные права
Как уже упоминалось, объектами авторского права выступают произведения различного рода, например, картины, стихи, проза, фотографические произведения. К произведениям относится и компьютерные программы.
Исключительное право на произведение сначала принадлежит его автору, т.е. он является правообладателем. Однако в дальнейшем он может заключить с кем-либо соответствующий договор, и правообладателем станет другое лицо.
После смерти автора (если на её момент он был правообладателем, то исключительное право переходит к его наследникам) оно действует ещё в течение 70 лет. Поэтому, например, если Вам нужно издать сборник стихов авторов эпохи 50-х годов, после смерти которых ещё не прошло 70 лет, необходимо получить разрешение на использование таких произведений у их наследников (или иных правообладателей).
Кроме исключительного права, автору всегда принадлежит ряд неимущественных прав, основные из которых – право на имя и право на неприкосновенность произведения.
Смежные права
Наименование «смежные» говорит нам о том, что эти права тесно связаны с авторским правом. Самыми распространёнными объектами смежных прав являются исполнения и фонограммы. Есть и другие объекты, но сейчас о них мы говорить не будем.
Что такое исполнение и фонограмма? Для того, чтобы понять это, представим следующую ситуацию. Композитор написал музыку, а другой гражданин – слова к этой музыке. А затем третий гражданин вышел на сцену в каком-нибудь концертном зале, и под эту музыку спел эти слова. Вот то, как он их произносил, и есть это самое исполнение. Потом к нему после концерта подошли представители звукозаписывающей компании и предложили записать «диск» (или, как иногда модно говорить, «пластинку»). Пригласили его в студию, там он спел, и получившаяся запись на диске является вторым объектом – фонограммой.
Как и в случае с авторским правом, использование исполнения и фонограммы возможно только с согласия их правообладателя. В нашем примере им будет сам певец (в отношении исполнения) или звукозаписывающая компания (в отношении фонограммы).
На практике основные споры в основном возникают по поводу использования фонограмм. Как правило, истории однотипные: «У меня есть кафе, я в нём установил караоке, мы поём песни под «фанеру», а тут вдруг пришла претензия от какой-то организации, что мы нарушаем их права…». «Конечно, нарушают» – скажет юрист, ведь они просто «взяли» из интернета трек с записью исполнения и использовали его для караоке.
Поэтому в таких случаях всегда надо сначала спрашивать разрешение правообладателя, а уже потом песни в караоке петь.
Про патентное право
В отличие от авторского права, круг объектов патентного права чётко очерчен законом, их всего три: изобретение, полезная модель и промышленный образец. Не будем сейчас вдаваться в подробное описание каждого из них, но отметим лишь общую тенденцию: все эти объекты представляют из себя либо вещи, либо способ воздействия на вещи, либо внешний вид вещей. Например, способ «получения бензина из нефти путём её отстаивания в дубовых бочках» будет изобретением, а внешний вид (дизайн) женской сумочки от всемирно известной итальянской компании Furla – промышленным образцом.
Исключительное право на эти объекты возникает только после их государственной регистрации и выдачи патента. Конечно, «рядовой» предприниматель вряд ли столкнётся с изобретениями, но вот с промышленными образцами – вполне реально. Например, осуществление пошива одежды «под марку», когда заимствуется внешний вид изделия (расположение швов, кнопок и др. элементов). Поэтому, производя No-Name кроссовки «под Nike» знайте, что шанс получить «заветный конвертик» от правообладателя (как герой нашей истории) весьма высок.
Про средства индивидуализации
Средства индивидуализации созданы для того, чтобы участники общественных отношений могли отличать один товар или услугу от другого товара или услуги, либо одну организацию от другой. К ним, прежде всего, относится товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование и коммерческое обозначение. Есть ещё наименование места происхождения товаров, но о нём сейчас говорить не будем, ведь шампанское или коньяк индивидуальные предприниматели производят не часто.
Товарный знак (равно как и знак обслуживания) – самый узнаваемый и самое распространённое средство индивидуализации. Они индивидуализируют либо товар (наносятся на него или на упаковку), либо услугу (обычно знак изображается на документации – чеках, квитанциях и т.д.). Проблемы у предпринимателей чаще всего возникают именно с ними. Наш герой из истории, приведённой в начале этой статьи, мог, кстати, вполне «попасть» и на такую претензию…
Дело в том, что в настоящее время стало очень популярным регистрировать в качестве товарных знаков различные изображения, особенно – героев мультфильмов. «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», «Лунтик» – все эти персонажи могут быть использованы как товарный знак. Причём, одновременно одна и та же картинка может быть и объектом авторского права (произведением), и быть зарегистрирована как товарный знак. Отсюда при их неправомерном использовании возникает два нарушения: исключительного права на произведение и исключительного права на товарный знак, причём второе – серьёзней, т.к. правообладателем товарного знака может быть только предприниматель или юридическое лицо, которые могут иметь в штате своих юристов. Поэтому претензии от них, как правило, написаны грамотно и чётко, да и суммы требований будут немаленькими.
Исходя из всего написанного, внимательно подходите к вопросу использования той или иной картинки (изображения), можно проверить их по базе товарных знаков.
Что же касается фирменного наименования, то оно представляет из себя «логотип» организации, юридического лица. В свою очередь, коммерческое обозначение – это прежде всего вывески, например – «Парикмахерская Людмила». Использование как первого, так и второго, без надлежащего разрешения также неправомерно.
О компенсациях, или «прощайте ваши деньги»
Теперь поговорим о компенсациях. Как и в нашей истории, основе требование правообладателя к нарушителю исключительного права – это выплата денежной компенсации. Размер компенсации может быть весьма внушительным и составлять несколько миллионов рублей, но каких-либо чётких установок по её конкретным размерам в законодательстве нет. Поэтому вначале её размер определяет сам правообладатель, который должен обосновать эту сумму, а впоследствии суд может её скорректировать, и, как правило, в сторону уменьшения. В настоящее время в законе установлены такие пределы: